Главная \ Онлайн-консультации на сайте

Онлайн-консультации на сайте





    16.07.18   21:39

Лариса Георгиевна написал Вам на почту. Мне нужна консультация по уголовному делу.
    07.12.17   10:33

Здравствуйте! Подскажите как правильно составить расписку о передаче денег в долг. Квитанцию об оплате консультации отправил на Вашу почту.
Ответ:
Здравствуйте!
Данный документ не имеет утвержденной формы и составляется произвольно. Но чтобы расписка стала гарантией возврата денежных средств через суд, она должна быть составлена по всей форме. Вопреки расхожему мнению, обязательного нотариального заверения документ не требует. Расписка о займе денег может быть подписана обеими сторонами сделки в присутствии пары свидетелей и этого вполне достаточно для признания факта передачи денег.

Перечислим, какую информацию содержит расписка о получении денег в долг:

Индивидуальные данные обоих участников сделки.
Номера и серии паспортов.
Сумму займа.
Условия и цели получения ссуды.
Сроки возврата денег.
Подписи сторон.
Дабы облегчить разбирательство, если деньги не будут возвращены в срок, рекомендуется внести в договор пункт о порядке разрешения споров. В частности заимодатель может указать, что при необходимости он обратиться в судебную инстанцию по месту жительства. Подобная договоренность будет очень кстати, если должник со временем переберется в другой город.
При получении денежных средств заёмщиком, он должен полностью осознавать последствия своих действий. Данное условие так же находит отражение в документе. Если передача денег происходит при свидетелях, информацию о них необходимо внести в расписку. Надо отметить, что закон не содержит обязательного требования к присутствию свидетелей при подписании долговой расписки. Однако при возникновении претензий с обеих сторон, их наличие может сыграть важную роль.
Примерный образец расписки я отправила на Вашу электронную почту.

Удачи Вам!
    30.10.17   08:20

Здравствуйте!
Подскажите пожалуста я слышала о надбавках для пенсионеров, при наличии несовершеннолетних детей. Как ее оформить - у меня два ребенка еще не достигли возраста 18 лет.
Квитанцию об оплате консультации я отправила Вам на почту.
Ответ:
Здравствуйте!

Оказание такой помощи осуществляется на основании закона № 400 «О страховых пенсиях». Он позволяет пенсионерам, занимающимся уходом за детьми, получать поддерживающие выплаты.
При этом в приказе № 958 Министерства труда оговаривается список документов, которые придется пенсионеру подготовить, чтобы получить право на такие доплаты.
При этом следует отметить, что по закону № 4468 предусматривается прибавка к пенсионному обеспечению лицам, работавшим в структуре внутренних дел и органах МЧС.
Рассмотрим основные условия закона, с учетом которых производятся выплаты пенсионерам, воспитывающим детей:

Перерасчет пенсионного обеспечения с целью его увеличения может выполняться тогда, когда лица, достигшие пенсионного возраста, сдержат детей не старше 18 лет, а также детей, обучающихся в учебных заведениях и не достигших 23 лет. В случаях, когда у чада есть 1 группа инвалидности, пенсия пересчитывается без учета его возраста.
Право на выплату получают люди, достигшие пенсионного возраста и получающие пенсию.
Пенсионер должен официально подтвердить, что у него на воспитании есть ребёнок.

Какие факторы влияют на размер пособия
На сумму пособия влияют следующие моменты:

количество иждивенцев;
возрастная категория пенсионера;
занимается трудовой деятельностью пенсионер или не занимается;
состояние здоровья (наличие инвалидности) у лица, воспитывающего чадо.
Законодательство РФ предусматривает увеличение размера пособия с увеличением возраста пенсионера. Так, выплаты за детей пенсионерам, не достигшим 80 лет, начисляются по такой схеме:

при наличии одного чада – 3416 рублей;
при наличии двоих – 4270 рублей;
при наличии троих – 5124 рублей.
Лицам, которым исполнилось 80 лет и более, назначаются такие суммы:

за одного воспитанника – 5979 рублей;
за двоих воспитанников – 6832 рублей;
за троих воспитанников – 7680 рублей.
Практика говорит о том, что многие пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют инвалидность. Поэтому данная категория пенсионеров получает надбавку в большем размере. Здесь же будет учитываться и группа инвалидности:

за одного иждивенца сумма надбавки будет находиться в пределах 4000 – 11200 рублей;
за двоих детей – 6440 – 12800 рублей;
за троих детей – 7200 – 14400 рублей.
Для жителей северных регионов размер доплаты к пенсии будет еще значительнее. В нем учитывается «северный коэффициент». Поэтому размер доплаты будет колебаться в пределах 6000 – 16000 рублей.
Снижение суммы надбавки происходит тогда, когда чадо достигло совершеннолетия, но продолжает обучение в специализированном учебном заведении (при этом ему еще не исполнилось 23 года). В таком случае пенсионер получать будет ежемесячно 1500 рублей.

Внимание! Хоть законодательство и предусмотрело определенные суммы доплат, пенсионер должен понимать, что при пересчете у каждого человека пенсия будет разной. И новый результат не каждому понравится. Поэтому лицу, которое находится на заслуженном отдыхе, потребуется заранее обратиться к работнику Пенсионного фонда и выяснить — стоит ли воспользоваться доплатой.
Документы, требуемые для получения надбавки
Начинается сбор документов с заполнения заявления. Обязательно заполняются разделы, где излагаются условия, на основании которых человек получит право на получение надбавки.
Одновременно с заявлением подается и сопутствующая документация. Рассмотрение заявки проводится на протяжении 10 дней (не включая выходных дней), не зависимо от того выполняется прибавка к пенсии пенсионерам за 3 детей или за одного.

Итак, к заявлению потребуется приложить такие документы, как:

документ с личной информацией о заявителе;
информация об иждивенцах и месте, где они проживают;
документы с информацией о рождении каждого из чад;
трудовая книжка с фактами трудовой деятельности пенсионера;
справка с Пенсионного фонда, подтверждающая, что ранее пенсионеру не назначалась доплата к пенсии за содержание отпрысков возрастом до 18 лет;
справка с паспортного стола, заполненная по форме 9;
если чадо продолжает учебу в ВУЗе, то потребуется в учебном заведении взять документ, подтверждающий факт учебы;
если ребенок имеет группу инвалидности, то потребуется удостоверение инвалида.
Где можно оформить добавку к пенсии?
Сегодня в век компьютерных технологий государство дает несколько возможностей оформить доплату к госвыплате:

через Пенсионный фонд;
через интернет.
Государственная услуга оформления пособия к пенсии через сайт в интернете предлагает упрощенный способ подачи документов без лишних походов и траты времени.
Для этого лицу, рассчитывающему на надбавку, потребуется войти на главную страницу сайта «Госуслуги.рф». Далее необходимо будет открыть свой личный кабинет. В окне личного кабинета необходимо нажать на кнопку «назначение пенсии». Третьим шагом будет раздел, где потребуется заполнить поля заявления.
Дальше к заявлению прикрепляются файлы с дополнительными документами, после чего вся документация отправляется.
Документы рассматриваются на протяжении 30 дней, затем принимается положительное или отрицательное решение.

Удачи Вам!
    23.10.17   13:57

Здравствуйте Лариса Георгиевна!
Подскажите куда мне обжаловать бездействие прокуратуры?
Оплату консультации произвел на Вашу банковскую карту , копия квитанции на Вашей электронной почте. Также я направил Вам копию моей жалобы в прокуратуру, на которое до сих пор ответа не получил.
Ответ:
Здравствуйте!
Единой установленной формы обращения в прокуратуру нет. Заявление пишется в свободной форме с указанием необходимых данных заявителя (ФИО, адрес, контактный телефон). В случае анонимного обращения с сообщением о готовящемся преступлении, заявление будет отправлено в соответствующие органы даже в том случае, если какие-либо контактные данные в нем отсутствуют.

Если заявление не содержит в себе сути нарушения конкретных законодательных актов и ссылок на них, оно может остаться не рассмотренным. При принятии обращения в работу, прокуратура имеет право вызвать заявителя для дачи пояснений по делу, описанному в заявлении.

Срок рассмотрения заявление в прокуратуру составляет тридцать календарных дней. Однако, к большому сожалению, сегодня не являются редкостью случаи, когда прокуратура бездействует по совершенно непонятным причинам: необходимые действия совершаются слишком медленно, а порой создается ощущение, что дело и вовсе не движется.

Основания для подачи жалобы на бездействие прокуратуры
Увы, известны случаи, когда компетентные органы, призванные осуществлять контроль за соблюдением закона, сами его нарушают. Возникает необходимость подать жалобу на бездействие (или некорректные действия) прокуратуры, если:

имеет место прямое нарушение закона;
в рамках уголовного дела прокуратура допускает нарушения или бездействует по части контроля за следственной деятельностью;
все действия прокуратуры ограничились формальной отпиской;
злоупотребление полномочиями должностным лицом;
вымогательство;
отсутствие ответа на обращение гражданина.
Куда и как можно жаловаться на прокуратуру?
Прокуратура состоит из множества подразделений. В случае, если необходимо подать жалобу на бездействие конкретного сотрудника, можно составить заявление на имя его непосредственного руководителя, либо же направить ее в то структурное подразделение прокуратуры, которое является вышестоящим по отношению к нарушителю и его руководству.
Пожаловаться на сотрудника прокуратуры, подав заявление в вышестоящую инстанцию.

Вариант первый: составить письменное заявление с жалобой на бездействие сотрудника прокуратуры его руководству.Единой установленной формы для составления подобного заявления не существует. Однако, есть требования к данным, которые непременно нужно указать в вашем обращении.

А именно:

полное наименование структурного подразделения прокуратуры и данные сотрудника, на действия которого вы жалуетесь;
данные лица, от имени которого пишется заявление: адрес постоянного проживания, ФИО, номер контактного телефона;
дата нарушения;
максимально подробные данные об обстоятельствах и составе нарушения.
требования заявителя по соблюдению его законных прав. Также возможна просьба о применении к нарушителю карательных мер, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Прекрасно, если вы можете предоставить документы, на основании которых может быть подтвержден факт нарушения. Данное требование не является обязательным, но может существенно ускорить решение спора в вашу пользу.

Помните, что чем больше объективных доказательств вы приведете, тем выше шанс на положительное решение вашего вопроса и жалоба на бездействие или нарушение Ваших прав со стороны прокуратуры будет удовлетворена.
Отправить такое заявление можно либо посредством почты (при этом желательно иметь на руках уведомление о вручении), либо отнести его лично. При этом вам потребуется второй экземпляр заявления, который остается у вас вместе с отметкой канцелярии о приеме заявления.

Другой вариант подачи письменной жалобы на прокуратуру – отправить обращение через Интернет-сайт. Этот способ является самым быстрым.

По истечении тридцати календарных дней (а именно такой срок отводится на рассмотрение заявления) обязана предоставить свой ответ. Специалисты нашей бесплатной юридической консультации будут рады помочь вам грамотно составить текст заявления, включив в него все необходимые ссылки на законодательные акты. Ведь от формы жалобы во многом зависит решение вашего вопроса!

Второй вариант подачи жалобы на прокуратуру – составление административного иска в суд. Обращение в суд является альтернативой подаче заявление непосредственному руководителю сотрудника, совершившего нарушение, а также эффективным средством восстановления заявителя в его законных правах.
Иск в суд может подать как физическое лицо, так и организация. Для правильного составления искового заявление лучше всего обратиться за консультацией к юристу. Для подготовки судебного иска составителю необходимо иметь на руках документы, подтверждающие факт обращения к должностному лицу, допустившему нарушения.

Таким образом, в случае отсутствие ответа от должностного лица в течение тридцати календарных дней, либо неудовлетворительного ответа, в тексте иска указывается причина жалобы: бездействие должностного лица, либо обжалование неудовлетворительного решения.

В тексте необходимо указать:

ФИО и должность лица, против действий которого составляется жалоба, а также наименование органа, который данное лицо представляет;
причину обращения к данному сотруднику;
содержание решения, вынесенного должностным лицом по вашему вопросу (или его отсутствие);
суть нарушения, вследствие которого подается жалоба на прокуратуру
Приложение к иску, по возможности, должно содержать копии документов, подтверждающих правоту истца, а также ссылки на соответствующие нормативно-правовые акты. Это существенно влияет на итог рассмотрения иска!

Иск подается в районный суд. Следует помнить, что максимальный срок обжалования составляет три месяца. Отсчитывается этот срок с момента получения письменного отказа, либо с момента истечения срока, в который должен быть получен ответ. Истечение срока обжалования может стать отказом в удовлетворении иска.
При составлении иска следует знать, что заявитель обязан предоставить доказательства факта обращения к должностному лицу, а также (при наличии) доказательства своей правоты в соответствии с законом.

При неудовлетворительном решении суда, заявитель имеет право подать апелляцию в соответствующую инстанцию. Во избежание отказа в удовлетворении иска, следует обратиться за помощью в его составлении к адвокату.
Удачи Вам!
    14.10.17   12:09

Здравствуйте Лариса Георгиевна!
Я хочу усыновит ребенка, подскажите пожалуйста с чего мне нужно начать.

Консультацию оплатила на Ваш телефон 89207127150 , скриншот квитанции отправлен Вам на адрес электронной почты hr.larisa@yandex.ru от Ситниковой Светланы.
Ответ:
Здравствуйте Светлана!
Чтобы дать старт данному процессу, необходимо обратиться в местный орган опеки и попечительства, который уполномочен решать данные вопросы. Будущим родителям необходимо предоставить сотрудникам учреждения следующий пакет документов:
1. Заявление об усыновлении.
2. Сведения о себе (можно предоставить как в письменном, так и печатном виде). Данный документ должен включать в себя ФИО, национальность, дату и место рождения, информацию о месте жительства, образованию и рабочей должности, семейное положение. Обязательно нужно указать текущую дату и подпись.
3. Справку о доходах с места работы. В этом документе должны быть указаны размер заработной платы и должность. Если заявление пишется предпринимателем, то он должен предоставить копию своей налоговой декларации, а для пенсионеров это должна быть справка из пенсионного фонда.
4. Копию финансового счета.
5. Справку от жилищных организаций, свидетельствующая о владении недвижимостью.
6. Справку из правоохранительных органов об отсутствии судимости за совершение уголовных преступлений, касающихся посягательства на жизнь и здоровье граждан.
7. Справку из медицинского учреждения о состоянии психического и физического здоровья потенциального усыновителя / опекуна.
8. Свидетельство о браке, если кандидат в нем состоит.
9. Письменное заявление одного из супругов о согласии на усыновление, при наличии брачных отношений.

Что нужно для усыновления ребенка из детдома
Основное правило — разница между кандидатом и ребенком в возрасте не должна быть меньше 16 лет. В остальном, усыновителем может стать любой человек, достигший совершеннолетия, за исключением следующих случаев:
• Лицо было признано недееспособным по решению суда.
• Один из супругов был признан недееспособным или ограниченно дееспособным.
• Лицо было лишено родительских прав по судебному решению.
• Лица, лишенных права опекунства в судебном порядке в связи с неспособностью надлежащим образом осуществлять свои обязанности.
• Лица, которые не в состоянии обеспечить прожиточный минимум для ребенка.
• Лица без определенного места жительства.
• Лица, имеющие судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
• Лица, чьи жилищно-бытовые условия не соответствуют предпринятым санитарным нормам.
На заметку
Инвалидность не может быть барьером на пути к усыновлению, однако является учитываемым фактором при принятии соответствующего решения органами опеки.
Если никаких препятствий к усыновлению нет и все необходимые документы собраны, то контролирующие учреждения обязаны провести обследование жилищно-бытовых условий кандидата на усыновление ребенка в течение 15 дней. Если условия устраивают комиссию, то кандидат получает письменное заключение. С этим документом вы можете направиться в местный орган опеки (если вы желаете взять ребенка из детдома в вашем городе), либо посетить региональный банк данных, где можно получить сведения о детях без родителей. В конечном счете, когда ребенок выбран, можно прийти с соответствующим разрешением в детский дом и забрать его. Стоит отметить, что в течение трех лет органы опеки ведут надзор над новоиспеченными родителями и проверяют в каких условиях живет ребенок.
Каждый, кто хочет стать родителем и забрать ребенка из детдома, должен помнить о некоторых нюансах, дабы процедура прошла успешно:
• Если вы проживаете в съемной квартире, то к перечню документов на усыновление необходимо приложить копию договора об аренде
• Как правило, органы опеки подходят наиболее строго к тем случаям, когда усыновительницей выступает незамужняя женщина. В такой ситуации, они более тщательно изучают доходы, жилищные условия, личностные характеристики будущей приемной матери.
• Если в усыновлении ребенка участвуют пары с разным гражданством, то требуется соблюсти законодательства обеих государств.
• Многие документы имеют срок действия. Например, справка о дохода актуальна в течение года, медицинская справка о состоянии здоровья — 6 месяцев. Учитывайте этот фактор при сборе документов.
Конечно, нужно быть готовым к тому, что процесс усыновления ребенка из детского дома может затянуться и вам придется постараться, чтобы убедить комиссию в искренности ваших намерений и наличии возможностей для достойного воспитания приемных детей.


Удачи Вам!
    27.02.17   07:23

Здравствуйте!
У меня умер отец. Подскажите кто получит его пенсионные накопления?
Оплатил консультацию 1000 рублей на Ваш телефон
Ответ:
Здравствуйте!
Пенсионные выплаты не включаются в наследственную массу, поэтому лица, имеющие право на их получение, называются не наследниками, а правопреемниками. Это связано с тем, что до момента их передачи получателю денежные средства являются федеральной собственностью. При этом в наследственную массу включаются те выплаты, которые не были получены правопреемниками в установленный законом срок. Они наследуются на общих основаниях – по завещанию или по закону.
Правопреемники вправе рассчитывать на получение следующих пенсионных выплат:
• начисленные суммы пенсии, причитавшиеся пенсионеру в текущем месяце и оставшиеся не полученными в связи с его смертью в указанном месяце (п. 3 ст. 26 ФЗ от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", п.3 ст. 13 ФЗ от 28.12.2013 N 424-ФЗ "О накопительной пенсии");
• средства пенсионных накоплений, учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета умершего;
• средства пенсионных накоплений, предназначенные для дополнительной выплаты (п. 2 Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 711);
• остаток средств материнского капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, и результата их инвестирования, не выплаченный умершему в виде срочной пенсионной выплаты.


Как получить пенсию умершего за последний месяц?

Выплата правопреемникам умершего осуществляется при условии обращения за указанной выплатой в Пенсионный фонд в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера (п.3 ст.26 Закона «О страховых пенсиях», п.3 ст. 13 Закона «О накопительных пенсиях»). Согласно указанным законам к лицам, имеющим право на получение невыплаченных умершему денежных сумм, относятся члены семьи, которые проживали с пенсионером на момент смерти, и нетрудоспособные члены семьи умершего (иждивенцы) независимо от проживания с ним (ст.1183 ГК РФ):
• дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет (23 лет, если они обучаются по очной форме обучения по основным образовательным программам);
• неработающие дедушка, бабушка, супруг или один из родителей умершего, если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего, не достигшими 14 лет;
• родители и супруг умершего, если они достигли возраста 60 (мужчины) и 55 лет (женщины) либо являются инвалидами;
• дедушка и бабушка умершего, если они достигли возраста 60 и 55 лет либо являются инвалидами, при отсутствии лиц, которые обязаны их содержать.
При обращении нескольких членов семьи причитающиеся правопреемникам средства делятся между ними поровну. К заявлению в Пенсионный фонд необходимо приложить документы, перечень которых представлен в п. 11 Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 711.
Как получить накопительную пенсию умершего?

Пенсионное законодательство в России много раз менялось, в том числе и способы формирования пенсионных накоплений. Сегодня они есть далеко не у всех, поэтому для начала необходимо разобраться, есть ли они у умершего. Пенсионные накопления имеются у граждан 1967 года рождения и моложе, являющихся участниками системы обязательного пенсионного страхования (если они работают или работали в любой из периодов после 2001 года). А также мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 годы работодателем уплачивались страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.

Правопреемники имеют право на получение средств пенсионных накоплений умершего в случае если смерть застрахованного наступила до назначения ему накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или до корректировки размера указанной пенсии и (или) корректировки срочной пенсионной выплаты с учетом дополнительных пенсионных накоплений. В случае смерти после назначения ему срочной пенсионной выплаты (назначается минимум на 10 лет) правопреемникам подлежит выплата остатка этих средств (п. 3 Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 711). При этом если гражданин умер после назначения ему трудовой пенсии, и при этом он получал накопительную часть пенсии бессрочно (не выделял СПВ), то средства пенсионных накоплений не передаются правопреемникам.
Получить накопления, учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета умершего, могут правопреемники по заявлению и правопреемники по закону. К первым относятся лица, указанные в заявлении гражданина в ПФР о распределении средств его пенсионных накоплений на случай смерти, ко вторым - родственники умершего, которым выплата средств пенсионных накоплений (за исключением средств материнского капитала) производится независимо от возраста и состояния трудоспособности в следующей последовательности:
• в первую очередь - дети, в том числе усыновленные, супруга (супруг) и родители (усыновители) (правопреемники по закону первой очереди);
• во вторую очередь - братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки (правопреемники по закону второй очереди) (п. 2 Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 711).
При отсутствии заявления о распределении средств пенсионных накоплений производится выплата этих средств правопреемникам по закону первой очереди, а при их отсутствии - правопреемникам по закону второй очереди (п. 5 Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 711).
Удачи Вам!
    16.02.17   05:01

Здравствуйте Лариса Георгиевна!
Подскажите как мне оформить отказ от иска и кто в этом случае будет оплачивать расходы по делу? Оплату консультации в размере 1000 рублей перечислила на Вашу банковскую карту 15.02.2017 года .
Ответ:
Здравствуйте!
Возможность отказа от иска предусмотрена нормами права, в соответствии с которыми осуществляется гражданское, административное и арбитражное судопроизводство. Данное процессуальное действие вправе совершить обратившийся в суд гражданин уже после того, как исковые требования были заявлены. Обычно отказывается от своих требований истец, посчитавший судебное разбирательство бесперспективным, что нередко бывает, когда иск заявляется «на эмоциях», или в случае добровольного удовлетворения его требований ответчиком. Помимо отказа от иска полностью или в части истец может повлиять на предмет судебного разбирательства также посредством заключения мирового соглашения и подачи заявления о возврате иска, при этом мировое соглашение может предусматривать отказ от иска.
Отказ от иска и мировое соглашение являются основаниями для прекращения судебного рассмотрения дела, но при этом процедуры их осуществления различаются, как и правовые последствия, которые они влекут. Поэтому имеет большое значение, какое основание для прекращения дела выберет истец. Это важно не только с точки зрения защиты прав истца, но и его денежных средств, поскольку от выбора основания для прекращения дела зависит распределение расходов на судебные издержки, в том числе на оплату госпошлины за рассмотрение дела в суде.
Отказ от иска может быть оформлен на любой стадии гражданского процесса и только в судебном заседании. Он заявляться в устной и письменной форме. В первом случае данное заявление отражается в протоколе судебного заседания, а стороны подписываются под этим заявлением в протоколе. Письменное ходатайство об отказе от иска приобщается к материалам дела, что подтверждается отметкой в протоколе (ст. 173 ГПК РФ). На предварительном заседании судья обязан разъяснить сторонам последствия данного процессуального действия. Если дело рассматривается в суде общей юрисдикции, разъяснению подлежат нормы ст.ст. 39, 173, 220, 221 ГПК РФ. Принятие отказа от иска и утверждение мирового соглашения не является обязательным для суда. При рассмотрении заявления об отказе от иска суд должен установить не является ли он вынужденным, не будет ли при принятии отказа нарушено законодательство и права третьих лиц.
При наличии одного из перечисленных факторов судья не примет отказ от иска. О принятии отказа от иска судом выносится соответствующее определение, которым прекращается производство по делу. Определения также выносятся в случае непринятия отказа от иска. При этом рассмотрение дела по существу может быть продолжено, если судом такое решение принято не вследствие вынужденного или нарушающего законы и права третьих лиц отказа.
Если истец хочет отказаться от требований до вынесения определения о принятии искового заявления к производству, необходимо подать заявление в суд о возвращении искового заявления, при этом сохраняется возможность в дальнейшем обратиться за судебной защитой в данном споре. Также процедура возврата иска не предполагает судебного контроля (выяснение мотивов и т.д.). Важнейшим правовым последствием принятия судом отказа от иска (и утверждения мирового соглашения) является невозможность в дальнейшем обратиться в суд с иском по тому же предмету и тем же основаниям. Однако это правило не применяется к длящимся правоотношениям (например, по взысканию алиментов).
Возмещение судебных расходов при отказе от иска осуществляется согласно нормам ст. 101 ГПК РФ и ст. 333.40 НК РФ. Порядок возмещения судебных расходов при отказе от иска зависит от того, был ли связан отказ с тем, что ответчик добровольно удовлетворил требования или нет. Отказ от иска в связи с добровольным удовлетворением требований после начала производства по делу не дает права истцу на возврат из бюджета уплаченной им госпошлины (абз. 3 пп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ), однако по ходатайству истца, которое может быть указано в заявлении об отказе от иска, судебные издержки по оплате госпошлины должны быть возмещены ему ответчиком. Если истец также ходатайствует о взыскании расходов на представителя, ходатайство должно заявляться только в письменной форме (ч. 1 ст. 100 ГПК РФ).
При отказе истца от иска по причинам, не связанным с удовлетворением его требований, госпошлина должна быть возвращена ему из бюджета, но при этом он возмещает ответчику понесенные расходы, которые могут оказаться ему не по карману, если дело рассматривается судом в течение продолжительного времени. При заключении мирового соглашения предусмотрена возможность договориться о распределении судебных расходов между сторонами.
Возможность отказа от иска предусмотрена нормами права, в соответствии с которыми осуществляется гражданское, административное и арбитражное судопроизводство. Данное процессуальное действие вправе совершить обратившийся в суд гражданин уже после того, как исковые требования были заявлены. Обычно отказывается от своих требований истец, посчитавший судебное разбирательство бесперспективным, что нередко бывает, когда иск заявляется «на эмоциях», или в случае добровольного удовлетворения его требований ответчиком. Помимо отказа от иска полностью или в части истец может повлиять на предмет судебного разбирательства также посредством заключения мирового соглашения и подачи заявления о возврате иска, при этом мировое соглашение может предусматривать отказ от иска.
Отказ от иска и мировое соглашение являются основаниями для прекращения судебного рассмотрения дела, но при этом процедуры их осуществления различаются, как и правовые последствия, которые они влекут. Поэтому имеет большое значение, какое основание для прекращения дела выберет истец. Это важно не только с точки зрения защиты прав истца, но и его денежных средств, поскольку от выбора основания для прекращения дела зависит распределение расходов на судебные издержки, в том числе на оплату госпошлины за рассмотрение дела в суде.
Отказ от иска может быть оформлен на любой стадии гражданского процесса и только в судебном заседании. Он заявляться в устной и письменной форме. В первом случае данное заявление отражается в протоколе судебного заседания, а стороны подписываются под этим заявлением в протоколе. Письменное ходатайство об отказе от иска приобщается к материалам дела, что подтверждается отметкой в протоколе (ст. 173 ГПК РФ). На предварительном заседании судья обязан разъяснить сторонам последствия данного процессуального действия. Если дело рассматривается в суде общей юрисдикции, разъяснению подлежат нормы ст.ст. 39, 173, 220, 221 ГПК РФ. Принятие отказа от иска и утверждение мирового соглашения не является обязательным для суда. При рассмотрении заявления об отказе от иска суд должен установить не является ли он вынужденным, не будет ли при принятии отказа нарушено законодательство и права третьих лиц.
При наличии одного из перечисленных факторов судья не примет отказ от иска. О принятии отказа от иска судом выносится соответствующее определение, которым прекращается производство по делу. Определения также выносятся в случае непринятия отказа от иска. При этом рассмотрение дела по существу может быть продолжено, если судом такое решение принято не вследствие вынужденного или нарушающего законы и права третьих лиц отказа.
Если истец хочет отказаться от требований до вынесения определения о принятии искового заявления к производству, необходимо подать заявление в суд о возвращении искового заявления, при этом сохраняется возможность в дальнейшем обратиться за судебной защитой в данном споре. Также процедура возврата иска не предполагает судебного контроля (выяснение мотивов и т.д.). Важнейшим правовым последствием принятия судом отказа от иска (и утверждения мирового соглашения) является невозможность в дальнейшем обратиться в суд с иском по тому же предмету и тем же основаниям. Однако это правило не применяется к длящимся правоотношениям (например, по взысканию алиментов).
Возмещение судебных расходов при отказе от иска осуществляется согласно нормам ст. 101 ГПК РФ и ст. 333.40 НК РФ. Порядок возмещения судебных расходов при отказе от иска зависит от того, был ли связан отказ с тем, что ответчик добровольно удовлетворил требования или нет. Отказ от иска в связи с добровольным удовлетворением требований после начала производства по делу не дает права истцу на возврат из бюджета уплаченной им госпошлины (абз. 3 пп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ), однако по ходатайству истца, которое может быть указано в заявлении об отказе от иска, судебные издержки по оплате госпошлины должны быть возмещены ему ответчиком. Если истец также ходатайствует о взыскании расходов на представителя, ходатайство должно заявляться только в письменной форме (ч. 1 ст. 100 ГПК РФ).
При отказе истца от иска по причинам, не связанным с удовлетворением его требований, госпошлина должна быть возвращена ему из бюджета, но при этом он возмещает ответчику понесенные расходы, которые могут оказаться ему не по карману, если дело рассматривается судом в течение продолжительного времени. При заключении мирового соглашения предусмотрена возможность договориться о распределении судебных расходов между сторонами.
Удачи Вам!
    30.11.16   01:11

Здравствуйте!
Сдаю квартиру. Участковый поймал жильцов. Они в квартире не прописаны. Как избежать ответственности и что мне грозит?

Консультацию в размере 1000 рублей оплатил на Ваш телефон.
С уважением Коробов И.В.
Ответ:
Здравствуйте!
Любой гражданин, находясь в пределах РФ, должен зарегистрироваться по месту пребывания или же проживания. Это указано в законе №376-ФЗ. Его нормы применимы к россиянам и иностранцам в равной степени.
Прописка – та же регистрация. Она может быть по месту проживания или пребывания. Первый вариант регистрации происходит по тому адресу, где человек проживает постоянно. Местом пребывания может быть гостиница, родственники в другом городе. Встать на учет по месту пребывания надо в течение трех месяцев, на что прямо указывает Постановление Правительства №713. Постоянное место жительство – квартира, дом – необязательно должны быть личной собственностью жильца. Это может быть арендованная квартира или занимаемая квартирантами по договору социального найма. Отсутствие в паспорте штампа о прописке как таковой предполагает некоторые санкции в виде штрафа. Размер их колеблется в зависимости от категории нарушителя: Граждане-физлица уплачивают сумму в пределах 2–3 тысяч рублей. Собственник жилья, не пожелавший зарегистрировать на своей жилплощади фактически проживающих там людей, уплатит уже 2–5 тысяч рублей. В столице и Санкт-Петербурге штрафы за аналогичные правонарушения составляют для самого гражданина без прописки 3–5 тысяч рублей, а для арендодателя – 5–7 тысяч. Отсутствие прописки в паспорте гражданина не делает документ недействительным. Однако могут возникнуть сложности с его получением. Также в КоАП (1-я часть, 2-я статья) указано, что обладатель паспорта без штампа регистрации может быть оштрафован.
В борьбе с «резиновыми» квартирами, в которых зарегистрирован один собственник, а проживает несколько арендаторов, Правительство в 2014 году скорректировало правила регистрации. Если по прошествии трех месяцев с момента заселения жильца собственник не сообщит о нем в миграционную службу, ему грозит штраф.
Сообщить информацию о нерадивом жильце можно: письмом, направленным в органы ФМС; лично посетив инстанцию; оставив заявку на портале госуслуг. Размеры штрафов для собственников выше, чем для жильцов без прописки: владельцы квартир – физические лица обязаны будут отдать от 2000 до 5000 рублей; если собственник является юрлицом, которое предоставляет жилье своим сотрудникам и не регистрирует их, штраф многократно увеличивается: 250–700 тысяч рублей; должностные лица будут платить от 25 до 50 тысяч рублей. Фиктивная регистрация карается еще строже нормами Уголовного кодекса РФ: сумма штрафа – 100–500 тысяч рублей; отстранение от должности, принудительные работы (до 3 лет); штраф, равный заработной плате или доходу за три года; лишение свободы на те же три года. Под фиктивной регистрацией закон подразумевает: регистрация в квартире или доме без дальнейшего в нем проживания; регистрация, которая произошла после предъявления поддельных, недостоверных документов или данных; регистрация жильца без получения фактического согласия законного владельца.
Отсутствие прописки не во всех случаях является предпосылкой наложения штрафных санкций: Кроме детей в перечне лиц, которых собственник может не регистрировать, есть также супруги, родители, внуки, дедушки и бабушки. Если гражданин зарегистрирован на постоянном месте жительства в том же населенном пункте, где фактически проживает, то по второму адресу можно не прописываться. Кроме населенного пункта, это правило действует и в отношении субъекта федерации. Например, прописан гражданин в Московской области, а проживает в Москве. В этом случае, если даже у него нет временной прописки в паспорте, штраф на него не распространяются.
Законодательно ответственность за нарушение правил регистрации предусмотрена как для собственников, так и для нанимателей жилья ст.19.15 КоАП РФ.
КоАП РФ, Статья 19.15.2. Нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении
(введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 376-ФЗ)

1. Нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на нанимателей, собственников жилого помещения (физических лиц) — от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот пятидесяти тысяч до семисот пятидесяти тысяч рублей.
2. Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на нанимателей, собственников жилого помещения (физических лиц) — от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей.
3. Нарушение без уважительных причин нанимателем или собственником, предоставившими жилое помещение гражданину Российской Федерации, установленных законодательством Российской Федерации сроков уведомления органа регистрационного учета о проживании данного гражданина в указанном жилом помещении без регистрации либо представление в орган регистрационного учета заведомо недостоверных сведений о регистрации гражданина Российской Федерации, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц — от четырех тысяч до семи тысяч рублей.
4. Нарушение, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от семи тысяч до десяти тысяч рублей.
5. Нарушение лицом, ответственным за прием и передачу в орган регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета гражданина Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, установленных законодательством Российской Федерации сроков представления в орган регистрационного учета документов для регистрации граждан Российской Федерации либо представление в орган регистрационного учета заведомо недостоверных документов для регистрации гражданина Российской Федерации, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Примечания:
1. Граждане Российской Федерации освобождаются от административной ответственности за нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в случае представления документированной информации о том, что они являются супругами, детьми (в том числе усыновленными), супругами детей, родителями (в том числе приемными), супругами родителей, бабушками, дедушками, внуками нанимателей (собственников) жилого помещения, имеющих регистрацию по месту жительства в данном жилом помещении.
2. Наниматель (собственник) жилого помещения освобождается от административной ответственности за нарушение установленных законодательством Российской Федерации сроков уведомления органа регистрационного учета о проживании гражданина Российской Федерации в указанном жилом помещении без регистрации в случае:
представления таким гражданином документированной информации о его регистрации по месту жительства в другом жилом помещении, находящемся в том же или ином населенном пункте того же субъекта Российской Федерации;
проживания гражданина Российской Федерации в жилом помещении, находящемся в городе федерального значения Москве или в одном из населенных пунктов Московской области, если он зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении, находящемся в городе федерального значения Москве или в одном из населенных пунктов Московской области;
проживания гражданина Российской Федерации в жилом помещении, находящемся в городе федерального значения Санкт-Петербурге или в одном из населенных пунктов Ленинградской области, если он зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении, находящемся в городе федерального значения Санкт-Петербурге или в одном из населенных пунктов Ленинградской области.
Чтобы избежать ответственности Вам необходимо в обьяснении участковому указать, что данные граждане проживают в квартире менее 3-х месяцев, таким образом ни они, ни Вы правил регистрации еще не нарушили.
Удачи Вам!
    24.11.16   15:41

Здравствуйте!
Я официально не работаю. Сколько я должен платить алиментов на ребенка?
Консультацию оплатил на банковскую карту.
Ответ:
Здравствуйте!
О том, как рассчитать алименты с неработающего, можно судить по статье 83 п.1 СК РФ. При отсутствии заработка или его меняющейся величине суд вправе определить размер в твёрдой денежной сумме.
Определяя минимальный размер алиментов по иску, судья может учесть материальное положение сторон, наличие детей от другого брака.
Рассматривая обстоятельства, заслуживающие внимания, суд видит целью сохранить ребёнку денежное обеспечение, максимально соответствующие прежнему уровню жизни.
Женщина, подающая иск о взыскании алиментов, должна не только указать в нём сумму, причитающуюся ребёнку по закону, но и конкретизировать, какой финансовый статус имела семья до расторжения брака. Также нужно информировать суд о фактах, которые могут повлиять на размер ежемесячных выплат: отсутствие заработка у отца по неуважительным причинам, необходимость в оплате индивидуального обучения или лечения.
Расчёт задолженности по алиментам
Суд вправе взыскать алименты с неработающего по заявлению женщины. При этом размер задолженности рассчитывается за трёхлетний период, предшествующий дате требования. Мать должна учесть, что по достижении ребёнком 18 лет предъявить иск о взыскании алиментов будет весьма проблематично.
Если в период до определения задолженности между родителями заключалось соглашение об уплате алиментов, то расчёт производится, исходя из его положений. По общеустановленному правилу, текст данного договора должен содержать пункты:
как платить алименты безработному (наличными или переводом),
сколько раз в год,
какими суммами.
Если между родителями заключено соглашение об уплате алиментов в % отношении к заработку, то за периоды, в которых у плательщика отсутствует официальный доход, берется величина средней зарплаты в России. Получение пособия по безработице считается заработком, и если плательщик стоит на бирже труда, то с него удерживается % с этого пособия.
Отсутствие договорённости позволяет пользоваться для расчёта задолженности ст. 113 п. 4 Семейного кодекса. При этом учитывается не только размер средней заработной платы по РФ, но и долевое соотношение, которое определяется по правилам распределения сумм на содержание детей:
алименты с неработающего на 1 ребёнка – 1/4,
алименты с неработающего на 2 детей – 1/3,
алименты с неработающего на 3 и более детей – ½.
Средняя зарплата для расчета алиментов принимается во внимание тогда, когда необходимо определить общую задолженность по алиментам.
Согласно ст. 113 Семейного кодекса Российской Федерации, взыскание алиментов за предыдущий период производится в пределах 3 лет, которые предшествовали предъявлению исполнительных документов в исполнительные органы. Но если до предъявления таких документов в суд или исполнительные органы алименты не уплачивались по вине плательщика, то алименты могут быть взысканы за весь период неуплаты.
Удачи Вам!
    22.11.16   01:30

Здравствуйте!
У меня 1 группа инвалидности 3 степень ограничения трудоспособности. Могу ли я работать?
Консультация оплачена на вашу карту.
Ответ:
Здравствуйте!

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида — разработанный на основе решения уполномоченного органа, осуществляющего руководство федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы, комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности (ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).

В последнее время все больше работодателей не хотят расставаться либо принимают на работу работников, которые являются инвалидами, даже инвалидами I группы, если эти работники показывают высокий уровень профессионализма и в состоянии реально выполнять порученную работу.

Это обусловлено тем, что отменены как таковые «нерабочие» группы, нетрудоспособность теперь определяется и фиксируется для каждого конкретного человека в индивидуальной программе реабилитации инвалида[1] (далее — ИПР).

Факт полной утраты профессиональной трудоспособности должен быть подтвержден в ИПР. В ней должно быть написано, что работник полностью не способен к трудовой деятельности (указания в ИПР III степени ограничения способности к трудовой деятельности недостаточно, чтобы считать работника полностью неспособным к трудовой деятельности, так как ни в одном нормативном документе мы не найдем такой корреляции).

Согласно ч. 7 ст. 11 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в ред. от 06.11.2011; далее — Федеральный закон № 181-ФЗ) работодатель освобождается от ответственности за неисполнение ИПР, если:

а) в ИПР отсутствует фраза о полной нетрудоспособности;

б) работник в письменном виде отказался от представления ИПР работодателю;

в) работник в письменной форме отказался от того или иного вида, формы и объема реабилитационных мероприятий, а также от реализации программы в целом или в части, касающейся ограничения к трудовой деятельности.

Работник при этом может работать полный или неполный рабочий день — все зависит от договоренностей между работником и работодателем.

Справка. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 № 1121 с 1 января 2010 г. из текста Правил признания лица инвалидом (утверждены Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 95) исключено понятие степени ограничения способности к трудовой деятельности. Полная или частичная утрата способности заниматься трудовой деятельностью является одним из элементов ограничения жизнедеятельности.

В ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» приведено определение понятия «ограничение жизнедеятельности» — это полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.

Согласно ч. 3 ст. 1 указанного Федерального закона в зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности.

Оплата труда

Обратите внимание! Полное рабочее время обычного работника — 40 ч в неделю. Полное сокращенное рабочее время работника-инвалида — не более 35 ч в неделю.

Неполное сокращенное рабочее время работника-инвалида, например, 20 ч в неделю, оплачивается пропорционально сокращенному рабочему времени, оплачиваемому в полном объеме.

Необходимо учитывать, что в соответствии с ч. 1 ст. 92 ТК РФ инвалидам I или II группы должна устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего времени (не более 35 ч в неделю), которая для них является нормальной (полной). При этом, согласно ч. 3 ст. 23 Федерального закона № 181-ФЗ, им должна быть сохранена полная оплата труда. Следовательно, стоимость рабочего часа инвалида I или II группы оказывается более высокой, чем у других работников.

Если инвалид I или II группы работает в режиме неполного рабочего дня или неполной рабочей недели (например, 20 ч в неделю), при расчете заработной платы следует исходить из того, что полное рабочее время (100 %) для этой категории работников составляет 35 ч в неделю. Расчет производится на основе пропорции (приведем пример для рабочей недели продолжительностью 20 ч):

35 ч — 100 %

20 ч — Х,

где Х — размер оплаты труда за неполное рабочее время (20 ч), установленное работнику-инвалиду, в процентах от полной оплаты труда работника-инвалида за установленное ему сокращенное рабочее время (35 ч), которое является для работника-инвалида полным рабочим временем.

Х = 20 Ч 100 / 35 = 57,14.

Таким образом, за неполное рабочее время, составляющее 50 % от полного рабочего времени обычного работника, работнику-инвалиду должно быть начислено 57,14 % от полной оплаты труда.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА. В «Налоговом вестнике» № 8 (2003 г.) был опубликован ответ заместителя директора Департамента заработной платы, охраны труда и социального партнерства Минздравсоцразвития России Н. З. Ковязиной на вопрос о расчете заработной платы инвалиду, которому установлена неполная рабочая неделя.

Приводим текст ответа:

«В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам I и II группы устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда, то есть как работникам соответствующих категорий при полной продолжительности рабочей недели. В случае установления инвалиду неполного рабочего времени оплата его труда производится пропорционально отработанному времени исходя из полной оплаты труда.

Но если инвалид работает менее 35 часов в неделю в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, ему сохраняется полная оплата труда.

Пример. Месячный оклад работника по определенной должности — 2 000 руб. На работу в этой должности принят инвалид II группы на условиях неполного рабочего времени по его просьбе — 20 часов в неделю. Его месячный заработок в этом случае составит 1 142 руб. (2 000 руб. Ч (20 час. / 35 час.)).

Если же данный инвалид работает 20 часов в неделю в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, он будет получать полную оплату — 2 000 руб. в месяц».

Удачи Вам!

Добавить сообщение

* Имя:


E-mail:


* Текст:


* Подтвердите, что Вы не робот: